Ключевой критерий патентоспособности всех объектов патентных прав. Патентное право

Ст. 1349 ГК РФ устанавливает, что объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности

1. в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям;

2. в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.

ВАЖНО! Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с ГК РФ не предоставляется.

Объекты патентного права:

· изобретения,

· полезные модели,

· промышленные образцы.

Не могут быть объектами патентных прав:

1. способы клонирования человека;

2. способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3. использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4. иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Для того чтобы результат творческой деятельности признавался объектом патентного права, он должен обладать свойством патентоспособности.

Патентоспособность - это свойство новшества быть признанным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом в правовом смысле.

В юридическом смысле под изобретением или промышленным образцом понимается только решение, отвечающее всем легальным условиям патентоспособности и прошедшее установленную законом квалификацию. Органом, осуществляющим акт признания новшества в качестве изобретения, является федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

Признаки объектов патентных прав:

Объект патентного права считается новым, если он не известен из уровня техники.

Уровень техники, служащий критерием новизны изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Общедоступными в соответствии с п. 26.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение

Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. Приоритет может также устанавливаться по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (так называемый конвенционный приоритет), если заявка на изобретение поступила в Роспатент в течение двенадцати месяцев с указанной даты. Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, то этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

В ст. 1381, 1382, 1383 ГК РФ предусмотрены и иные правила установления приоритета изобретения.

наличие изобретательского уровня;

Объект патентного права имеет изобретательский уровень, если он для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Ключевым в данном критерии является определение термина «специалист».

Фигура специалиста носит гипотетический характер, является юридической фикцией и служит объективным масштабом для оценки как неочевидности изобретения, так и творческого характера деятельности. Некоторые разъяснения по данному поводу содержатся в Директиве по проведению экспертизы в Европейском патентном ведомстве, согласно которой специалистом в определенной области техники может считаться специалист-практик (для некоторых областей техники - группа специалистов) средней квалификации, обладающий общеизвестными сведениями в области техники и, кроме того, имеющий доступ к полному уровню техники.

промышленная применимость.

Объект патентного права является промышленно применимым, если он может быть использован в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной деятельности.

Изобретение

Согласно ст. 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся

1. к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или

2. к способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно

· является новым,

· имеет изобретательский уровень и

· промышленно применимо.

Не считаются изобретениями:

1. открытия;

2. научные теории и математические методы;

3. решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4. правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5. программы для ЭВМ;

6. решения, заключающиеся только в представлении информации.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретений:

· сортам растений и породам животных, биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

· топологиям интегральных микросхем (п. 6 ст. 1350).

Особенности правовой охраны секретных изобретений

Специально выделяются законом секретные изобретения, особенности правовой охраны которых предусмотрены в § 7 гл. 72 ГК РФ.

Основной особенностью предоставления правовой охраны секретным изобретениям является то, что выдача патента и государственная регистрация изобретения осуществляются не Роспатентом, а иными специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (Министерством обороны РФ, МВД, ФСБ и др.) с соблюдением правил законодательства о государственной тайне.

Полезная модель

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (ст. 1351 ГК РФ).

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она

1. является новой и

2. промышленно применимой.

В отличие от изобретения полезная модель не должна иметь изобретательский уровень.

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей:

1. решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

2. топологиям интегральных микросхем.

В качестве примера полезной модели, запатентованной в Корее, можно привести, конструкцию зажигалки, скомбинированной с открывалкой для пивных бутылок. Не имея изобретательского уровня, данное новшество обладает промышленной применимостью и может приносить прибыль обладателю охранного документа на него.

В России, в частности, защищены патентами на полезную модель механические противоугонные устройства, системы охранной сигнализации и многие другие устройства.

Патентными правами являются интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1345 ГК).

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства. А также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Объектами патентных прав являются результаты интел. деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интел. деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам (ст. 1349 ГК).

Объекты патентных прав обладают признаками новизны (неизвестного до сих пор), промышленного применения (т.е. может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, др. отраслях экономики и соц.сферы) и др.признаками.

Не могут быть объектами патентных прав: 1) способы клонирования человека; 2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; 4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии гос. регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой фед. орган исполнительной власти по интел. собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промыш.образец.

Сроки действия исключительных прав (ст. 1363 ГК) на изобретение (20 лет), полезную модель (10 лет) и промышленный образец (15 лет).

Условия патентоспособности изобретения (ст. 1350 ГК). В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Не являются изобретениями: 1) открытия; 2) научные теории и математические методы; 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 5) программы для ЭВМ; 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; 2) топологиям интегральных микросхем.

Условия патентоспособности полезной модели (ст. 1351 ГК). В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели: 1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; 2) топологиям интегральных микросхем.

Условия патентоспособности промышленного образца (ст. 1352 ГК). В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца: 1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия; 2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям; 3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

1) исключительное право;

В случаях, предусмотренных ГК РФ, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

На территории РФ признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ.

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

Виды патентных прав:

иные права;

исключительное право.

Право авторства - неотчуждаемое и непередаваемое право признаваться автором объекта патентных прав (одним из аспектов права авторства выступает отказ автора от упоминания его в качестве такого в патенте). Данное право охраняется бессрочно.

Иные права:

1) Право на получение патента. Данное право переходит к правопреемникам автора и может быть отчуждено по договору (по общему правилу риск непатентоспособности объекта несет приобретатель права). Данное право бессрочное.

2) Право на отзыв заявки на выдачу патента.

3) Право на вознаграждение за использование изобретения, пользующегося временной правовой охраной.

4) Право на вознаграждение за использование служебного объекта патентных прав и объекта, созданного по договору. Срок действия - в течение срока действия исключительного права.

Исключительное право - имущественное право автора-патентообладателя или иного патентообладателя, к которому патент перешел или которому патент был передан, использовать объект патентных прав следующим образом:

1) Введение в гражданский оборот (ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа и т.п.) или хранение для этих целей:

а) продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

б) продукта, полученного непосредственно запатентованным способом;

в) устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

2) Осуществление способа, в котором используется изобретение (в частности путем применения этого способа).

3) И др. использование.

Сроки действия исключительного права:

На изобретение: двадцать лет (допустимо продление патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на срок не более пяти лет).

На полезную модель: десять лет (допустимо продление патента на срок не более трех лет).

На промышленный образец: пятнадцать лет (допустимо продление патента на срок не более десяти лет).

Указанные сроки исчисляются со дня подачи заявки на выдачу патента.

По истечении указанных сроков объект патентных прав переходит в общественное достояние.

Патентные пошлины - государственные пошлины, взимаемые за совершение Роспатентом юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, в частности:

За государственную регистрацию объекта патентных прав и выдачу патента;

За государственную регистрацию перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами;

За поддержание патента в силе (ежегодно);

За восстановление действия патента.

Неуплата пошлин влечет отказ в совершении Роспатентом юридически значимых действий, а при неуплате пошлин поддержание патента в силе - прекращение действия патента. В последнем случае действие патента может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент.

Цель изучения: анализ и усвоение понятия, источников, объектов и субъектов патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; функций патента и порядка его получения в России, иностранных государствах и в международных организациях; видов и содержания патентных прав, границ (пределов) их существования и ограничения их действия по закону.

Изучив данную главу, студент должен:

  • знать , что в объективном смысле патентное право есть совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, наделением их авторов и других субъектов личными неимущественными и имущественными правами, а также защитой данных прав;
  • уметь определять условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца;
  • приобрести навыки составления заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

План семинарского занятия:

  • 1. Понятие, источники, объекты и субъекты патентных прав.
  • 2. Составление, подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Конвенционный и выставочный приоритет.
  • 3. Российские, евразийские и европейские патентные поверенные.
  • 4. Прекращение и восстановление действия патента. Право после- пользования.
  • 5. Патентные права, границы (пределы) их существования и ограничения их действия по закону. Право преждепользования.
  • 6. Особенности патентных прав на служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы и правовой охраны секретных изобретений.

Понятие, источники, объекты и субъекты патентных прав

В объективном смысле патентное право есть совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, наделением авторов и иных субъектов личными неимущественными и имущественными правами, а также защитой данных прав.

В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Иначе говоря, патентное право выполняет те же четыре функции, что и институт права интеллектуальной собственности в целом, только применительно к своим объектам и субъектам.

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторских и смежных прав изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Поэтому охрана данных объектов предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану обеспечивает только патентное право.

Основным источником патентного права служит ГК, прежде всего его четвертая часть (ст. 1225–1254 и 1345–1407 и др.), статьи его первой, второй и третьей частей (такие как, в частности, ст. 2,8, 26, 64, 128, 129, 256, 1027, 1028), ст. 36 СК, а также отдельные статьи других федеральных законов, например ст. 2, 4, 37 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Важными источниками патентного права являются международные соглашения, такие как, например, Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Евразийская патентная конвенция и Договор о патентной кооперации (г. Вашингтон, 16 июня 1970 г.). На территории РФ признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории РФ в соответствии с указанными международными договорами РФ (ст. 1346 ГК).

Заметную роль в регулировании патентно-правовых отношений играют другие акты, в том числе акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (Роспатент) (п. 4 ст. 1374 ГК).

Патентные права – это права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В число патентных прав входят исключительное право и право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК, также другие права, в том числе право на получение патента и право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Подробная характеристика различных видов патентных прав, а также права на получение патента и права на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца содержится в ст. 1356–1358 и 1370 ГК.

В ст. 1349 ГК дается общее определение объектов патентных прав, формулируются их легальные признаки и очерчивается область их применения. Все объекты патентных прав являются, во-первых, результатами не физической, а интеллектуальной, т.е. умственной, деятельности. Во-вторых, они создаются не в хозяйственной, а в научно-технической сфере и в сфере дизайна, т.е. художественного конструирования. Эта сфера охватывает деятельность прежде всего самостоятельных научно-исследовательских, конструкторских (в том числе художественно-конструкторских, дизайнерских) и технологических организаций, а также аналогичных подразделений производственных структур, не являющихся юридическими лицами (лабораторий, центров, групп и т.п.). В-третьих, объекты патентных прав должны отвечать, т.е. соответствовать, установленным ГК требованиям к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.

Особо оговариваются требования, касающиеся секретных изобретений, т.е. изобретений, составляющих государственную тайну. Специальные нормы об их охране закреплены в ст. 1401–1405 ГК. Однако если ими не предусмотрено иное, то на секретные изобретения также распространяются положения ГК, не относящиеся к изобретениям, составляющим государственную тайну.

Исключение из правовой охраны в соответствии со ст. 1401–1405 ГК полезных моделей и промышленных образцов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, мотивируется в основном меньшей значимостью данных результатов интеллектуальной деятельности по сравнению с изобретениями.

В ст. 1349 ГК закреплено негативное отношение к отдельным результатам интеллектуальной деятельности. Из числа объектов гражданских прав исключены объекты, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Сюда относятся, прежде всего, способы клонирования человека и модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, а также использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.

Совокупность требований, установленных ГК к охраняемым объектам патентных прав, обычно называют их патентоспособностью. Иначе говоря, патентоспособность – это свойство новшества быть признанным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом в правовом смысле. В отличие от технического или дизайнерского решения, именуемого в обиходе изобретением либо плодом технической эстетики, в юридическом смысле под изобретением или промышленным образцом понимается только решение, отвечающее всем легальным условиям патентоспособности и прошедшее установленную законом квалификацию.

В соответствии с п. 1 ст. 1350 ГК в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Условиями патентоспособности изобретения являются его новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники, служащий критерием новизны изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Более того, в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Таким образом, патентное право закрепляет принцип абсолютной (мировой) новизны изобретения. Вместе с тем не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев со дня раскрытия информации. При этом бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Помимо объективной новизны изобретение должно отличаться изобретательским уровнем и быть промышленно применимым. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В свою очередь, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Статья 1350 ГК содержит подробный перечень непатентоспособных объектов. Обычно новшество, отвечающее всем установленным в законе требованиям, признается патентоспособным изобретением.

Патентоспособны прежде всего отвечающие установленным законом требованиям технические решения. Поэтому не являются изобретениями, в частности:

  • – открытия, а также научные теории и математические методы решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  • – правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
  • – программы для ЭВМ;
  • – решения, заключающиеся только в предоставлении информации.

При этом возможность отнесения указанных объектов к изобретениям исключается только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

  • 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
  • 2) топологиям ИМС.

Непатентоспособность целого ряда из перечисленных достижений объясняется главным образом тем, что они подлежат самостоятельной охране в качестве объектов авторских прав (программы для ЭВМ), патентных прав на промышленные образцы и селекционные достижения (сорта растений, породы животных и т.п.).

По состоянию на 31 декабря 2009 г. в России действовало 48 170 патентов на полезные модели. В отличие от изобретения, в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся только к устройству. Не признаются полезными моделями ни способы, ни вещества, ни штаммы микроорганизмов, ни культуры клеток растений и животных.

Более узок и круг условий ее патентоспособности. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Изобретательский уровень не требуется.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Здесь заметно сходство с определением новизны изобретения. При этом уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых, что очень важно, вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Как заявителям патентов на изобретения, закон предоставляет своеобразную "льготу по новизне" и заявителям полезных моделей. Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели. Однако при этом должно соблюдаться одно непременное условие: заявка на выдачу патента на полезную модель должна быть подана в федеральный орган по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Естественно, бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, возлагается на самого заявителя.

Аналогично изобретению трактуется и промышленная применимость полезной модели: полезная модель является промышлением применимой, если она может быть использована не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется: решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей (они охраняются как промышленные образцы), и топологиям ИМС, также являющимся самостоятельным объектом охраны.

Важным результатом интеллектуальной деятельности является промышленный образец , служащий средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке. Качество изделия обычно характеризуется соответствием его показателей достижениям мировой науки и техники, надежностью, долговечностью и экономичностью. Однако в условиях рынка, конкуренции производителей только этих свойств недостаточно для признания изделия высококачественным и успешного его сбыта внутри страны и за границей. Необходимо, чтобы изделие удовлетворяло запросы потребителей с точки зрения красоты и выразительности его формы, цвета, изящества отделки, эргономики (т.е. простоты и удобства пользования), упаковки и требований моды. Эта задача решается с помощью развития художественного конструирования (дизайна) и охраны промышленных образцов.

Коммерческая важность внешнего вида изделий была осознана в нашей стране в полной мере еще в середине прошлого века в связи с усилением конкуренции во внешней торговле с производителями товаров из развитых стран. Следствием этого явилось усиление внимания к художественному конструированию (или дизайну), правовая охрана которого выражается в регистрации промышленных образцов.

По состоянию на 31 декабря 2009 г. в России действовал 33 401 патент на промышленный образец. Охраняемым промышленным образцом признается художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарноремесленного производства, определяющее его внешний вид. При этом промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Таким образом, при соответствии существенных признаков внешнего вида изделия легальным требованиям необходимо, чтобы промышленный образец был новым, оригинальным и мог быть изготовлен в производственных условиях.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (п. 2 ст. 1377 ГК), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Иными словами, закон устанавливает принцип мировой новизны промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1394 ГК, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. Оценивая обусловленность существенных признаков промышленного образца творческим характером особенностей изделия, необходимо исходить из субъективной природы категории творчества. Представляется, что, как и в отношении изобретений, творческой следует признавать саму по себе самостоятельную умственную деятельность по созданию промышленного образца. Если не доказано неправомерное заимствование чужого художественно-конструкторского решения изделия, можно презюмировать, что его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей данного изделия.

Следует также особо отметить условия реализации промышленного образца. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия не только промышленного, но и кустарно-ремесленного производства.

Как и для изобретений, закон устанавливает своеобразную "льготу по новизне" и для промышленных образцов.

Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

Как видно из п. 5 ст. 1352 ГК, содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения или полезной модели, а художественно-конструкторское решение изделия. Данное решение формирует не конструктивные свойства, а лишь внешний облик изделия: автомобиля, трактора, самолета, станка, телевизора, игрушки, мебели и т.п.

Поэтому не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

  • – решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
  • – объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
  • – объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ. Одновременно промышленный образец как художественно-конструкторское решение существенно отличается также от произведения искусства, поскольку в нем должны органически сочетаться конструктивные и эстетические качества изделия.

Безупречный с эстетической точки зрения внешний вид, скажем, яхты не может быть признан промышленным образцом, если этот вид сконструирован безотносительно к технической сущности данного изделия. Таким образом, художественно-конструкторское решение может быть признано промышленным образцом, если оно обладает художественной и информационной выразительностью, целостностью композиции, рациональностью формы (удовлетворяет конструктивно-технологическим требованиям) и соответствует требованиям эргономики.

Субъектами патентных прав являются авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладатели, а также другие лица (не авторы), приобретающие по закону или договору некоторые патентные права.

Автором любого результата интеллектуальной, т.е. умственной, деятельности признается только гражданин. Это в равной мере относится и к таким результатам, как изобретение, полезная модель или промышленный образец. Непременным условием признания гражданина автором является творческий характер труда по созданию указанных результатов. При этом лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта патентного права, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

Категория "творчество" как субъективное понятие неоднозначно трактуется в юридической литературе. Так, еще в самом начале прошлого века (1902–1903 гг.) профессор А. А. Пиленко справедливо отмечал, что на практике "различение простых конструкций и творческих изобретений не всегда является делом легким".

Однако некоторые из предлагавшихся им определений изобретения и критериев изобретательского творчества сами нуждаются в дополнительном пояснении. Таково, например, определение изобретения как результата "тех необъяснимых и ближе неопределимых порывов мысли, которые мы называем творчеством и перед которыми мы останавливаемся всегда с уважением, а иногда – с благоговением".

Показателем творчества признается "острота ума": "раз констатирована наличность “остроты ума (творчество)”, изобретатель имеет право на патент", и раз создание усовершенствования "потребовало квалифицированной умственной работы – наличность изобретения не может быть отрицаема". Нетрудно, однако, заметить, что без уточнения степени "порывов мысли", "остроты ума" и "квалифицированности" умственной работы осуществлять объективную экспертизу заявок и выдачу патентов на изобретения невозможно.

Позднее В. Я. Ионас трактовал творчество (применительно к авторскому праву) как продуктивную деятельность, в отличие от репродуктивной (не творческой), выражающейся в воспроизводстве готовых мыслей или образов по правилам формальной логики или иным известным правилам. На сходной позиции стоит также А. П. Сергеев.

Представляется, что на практике критерий творчества с полным основанием сводится к установлению факта самостоятельного создания изобретения или другого результата умственного труда. Иначе говоря, творческой признается любая умственная деятельность, и результат этой деятельности становится объектом либо авторского права (если он выражен в какой-либо объективной форме), либо патентного права (если на него после прохождения заявочно-экспертной процедуры выдан патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Обоснованность последнего подхода подтверждает содержащаяся в ст. 1347 ГК презумпция авторства заявителя: "Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретения, полезную модель или промышленный образец, считается автором соответствующего результата, если не доказано иное". Другими словами, творческой предполагается любая самостоятельная умственная деятельность, завершившаяся созданием изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами. Соавторство традиционно обосновывается фактом создания данных объектов совместным творческим трудом нескольких граждан.

Кроме высказанного понимания творческой деятельности как самостоятельной умственной деятельности, необходимо пояснить специфические методы доказывания факта совместности подобной деятельности нескольких физических лиц как соавторов.

В патентно-правовой практике давно признано, что соавторами изобретения либо полезной модели признаются лишь те граждане, чей труд нашел отражение в формуле соответствующего результата, т.е. в его кратком описании по правилам формальной логики. Точно так же соавторами промышленного образца могут признаваться только граждане, результаты самостоятельного умственного труда которых нашли отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков данного промышленного образца.

В качестве общего правила ст. 1348 ГК закрепляет право каждого из соавторов использовать охраняемое изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению. Однако соглашением между ними может быть предусмотрено иное, прежде всего использование объекта прав всеми соавторами, в частности в совместной предпринимательской деятельности.

Использование объектов интеллектуальной собственности и распоряжение исключительным правом на них зачастую осуществляется в рамках предпринимательской деятельности (т.е. в целях получения прибыли) или в иной приносящей доход деятельности. Поэтому ст. 1348 ГК устанавливает общие правила данных отношений путем отсылки к правилам п. 3 ст. 1229, касающимся отношений соавторов, связанных как с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, так и с распоряжением исключительным правом на них.

Что касается распоряжения правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, то оно может осуществляться соавторами только совместно. Иной подход после выдачи патента мог бы повлечь судебные споры об авторстве.

Установление права каждого из соавторов самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец продиктовано двумя обстоятельствами: с одной стороны, общим принципом п. 1 ст. 9 ГК о праве граждан по своему усмотрению осуществлять принадлежащие им гражданские права, а следовательно, и защищать их от нарушителей, а с другой – реальными жизненными условиями, когда нередко затруднительно, а порой просто невозможно оперативно собрать всех соавторов в целях принятия совместных правозащитных действий.

Авторами (соавторами) изобретений и других объектов патентных прав признаются граждане Российской Федерации и иностранцы. Возможность граждан Российской Федерации иметь права автора объекта патентных прав является элементом содержания их правоспособности. Закон не ограничивает возникновение субъективного права авторства и других патентных прав достижением определенного возраста. От возраста зависит лишь возможность самостоятельного осуществления патентных прав. Так, несовершеннолетние вправе самостоятельно, т.е. без согласия своих законных представителей, осуществлять свои патентные права лишь по достижении 14 лет. Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными законом, наравне с физическими и юридическими лицами РФ в силу международных договоров РФ или на основе принципа взаимности.

К числу субъектов патентных прав, не являющихся авторами, относятся физические и юридические лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора. Это прежде всего правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и их работодатели. К данной группе принадлежит и государство.

В качестве правопреемников отечественных авторов внутри страны могут выступать, в частности, граждане, наследующие право на подачу заявки, получение патента, а также основанное на патенте исключительное право. Эти граждане являются субъектами наследственного права. В качестве субъектов патентного права они выступают лишь при наследовании исключительного права на объект промышленной собственности, основанного на действующем патенте.

В отношениях правопреемства могут участвовать и отечественные юридические лица, приобретающие и отчуждающие право на использование объектов промышленной собственности. В этом качестве они являются субъектами патентных прав.

В роли правопреемников иностранных авторов могут выступать физические и юридические лица. В круг оснований правопреемства входят как наследование, так и уступка прав на подачу заявки, либо на получение патента, либо на использование объекта, охраняемого патентом.

ПП – в объективном смысле признается, совокупность норм, регулирующих отношение возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и защитой прав на них.

Объектами ПП признаются результаты интеллектуальной деятельности, они могут быть:

  1. В научно-технической сфере
  2. Художественного конструирования, отвечающие установленным ГК требованиям.

Могут быть:

  1. Изобретение
  2. Полезные модели
  3. Промышленные образцы

Изобретением признается техническое решение, в любой отрасли которое относится к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных).

Изобретение имеет определенные признаки. Изобретение – техническое решение задачи отличающиеся:

А) новизной

Б) изобретательским уровнем

В) промышленной применимостью

Изобретательский уровень имеет то изобретение, которое для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Не признаются изобретением:

  1. Открытия, научные теории, математические выводы.
  2. Решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей.
  3. Правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.
  4. Программы для ЭВМ.
  5. Решения, которые заключаются только в предоставлении информации.

Полезная модель – техническое решение, относящиеся к устройству к которому относятся конструкции, изделия (машины, приборы, инструменты, механизмы, оборудование). Она признается патентно-способной, если является новой и промышленно применимой.

Промышленный образец – художественно-конструкторское изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющий его внешний вид.

Правовая охрана предоставляется промышленному образцу, если он является новым и оригинальным. Новизна определяется по уровню мировых достижений.

Оригинальным промышленный образец признается, если существенные признаки обуславливают творческий характер особенности изделия. Существенными признаками являются те которые определяют эстетические и или агрономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов.

Исключительное право на объекты ПП признается и охраняется при условии государственной регистрации. На ее основании ФОИВ по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение. Патент на объект ПП удостоверяет:

  1. Приоритет ОПП.
  2. Авторство.
  3. Исключительное право на объект ПП.

Охрана интеллектуально права на изобретение полезной модели предоставляется на основание патента который определяется содержащейся в патенте формулой изобретения (квинссистенция).

Субъекты ПП.

Ими могут быть:

  1. Авторы ПП.
  2. Патентообладатели.
  3. Их правопреемники.
  4. ФОИВ по интеллектуальной собственности (РосПатент).
  5. Патентные поверенные.
  6. В отдельных случаях иные лица.

При создании объекта ПП несколькими лицами они считаются соавторами. Каждый из них имеет право использовать объект по своему усмотрению, если в соглашении нет иного.

1. ФЛ, которые не внесли личного творческого вклада в создании ОПП.

3. Либо содействие только оформление прав на них и их использование.

Патентообладатели – лица, которые владеют патентом на ОПП и вытекающими из патента исключительными правами.

Ими могут быть:

  1. Автор ОПП.
  2. Работодатель в случаях установленных законом.
  3. Правопреемники указанных лиц.
  4. Заказчик, подрядчик, РФ, ее субъекты, МО.
  5. И иные лица.

Правом на получение патента на свое имя обладает, прежде всего, автор, если законом не предусмотрено иное.

ОПП которые созданы работником при выполнение своих трудовых обязанностей или конкретного задания р/д признаются служебными изобретениями. Право авторства принадлежит работнику, а исключительное право на служебное ОПП и право получения патента принадлежит р/д, если договором не установлено иное.

Право на получение патента на ОПП принадлежит работнику в случаях:

  1. Если р/д в течение 4 месяцев с даты уведомления его работником о сделанном ОПП не подаст заявку на получение патента в ФОИВ.
  2. Не передаст это право другому лицу.
  3. Не сообщит работнику о сохранении информации в тайне. В этом случае р/д имеет право в течение срока действия патента использовать ОПП в собственном производстве на условиях не исключительной лицензии, с выплатой патентообладателю компенсации в размере и на условиях предусмотренным договором или судом.
  1. Если р/д получит патент на служебное ОПП.
  2. Либо примет решение о сохранении информации о ОПП в тайне.
  3. Передаст право на получение патента другому лицу.
  4. Не получит патента по поданной им заявки по независящим от него причинам.

Правительство РФ может устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные ОПП.

ОПП созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств р/д, но не в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания р/д не являются служебными. Право на получение патента принадлежит автору.

Работодатель в таком случае по своему выбору может потребовать:

  1. Предоставление ему безвозмездной не исключительной лицензии на использование созданного ОПП для собственных нужд на весь срок действия исключительно права
  2. Возмещение средств понесенных им в связи с созданием такого ОПП.

Субъектами ПП может быть подрядчик, который имеет право на получение патента и исключительное право на ОПП созданным в процессе исполнения договора, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технических работ, которые прямо не предусматривались договором. Заказчик имеет право использовать созданное таким образом ОПП в тех целях, на которые заключался договор на условиях исключительной лицензии без выплаты вознаграждения.

субъектами м.б заказчик когда он воздан по договору предметом которого было его создание, подрядчик имеет право пользоваться для собственных нужд на условиях безвозмездной не исключительной лицензии.

СПП м.б организация выполняющая государственный или муниципальный контракт. Когда согласно закону ей принадлежит право на получение патента и исключительное право, если контрактом не предусмотрено иное.

  1. Исключительное право
  2. Право авторства – право признаваться автором ОПП оно не отчуждаемо, не передаваемо, даже при передаче или при переходе исключительного права другому лицу.
  3. Право на получение патента - первоначально принадлежит самому автору ОПП; может перейти другому лицу, правопреемнику по основаниям предусмотренным законом в порядке универсальное правопреемства, по договору, в том числе трудовому.
  4. Право на вознаграждение

Исключительное право на ОПП принадлежит патентообладателю. Он может использовать его любым способом. Способами предусмотренными ст.1358 ГК РФ. В случаях предусмотренных законом некоторые действия не признаются нарушением исключительного права патентообладателя. В частности:

  1. Проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованные ОПП.
  2. Использование их при чрезвычайных обстоятельствах. С последующим извещением и с выплатой ему компенсации за использование ОПП.
  3. Использование для удовлетворения личных семейных, домашних и иных не связанных с предпринимательской деятельностью целей.
  4. Ввоз на территорию России, применение, продажа изделия, в котором использованы запатентованные ОПП, если они ранее были введены в оборот патентообладателем. В интересах обороны и безопасности государства правительство РФ может разрешить использовать ОПП без согласия патентообладателя, с последующим уведомлением и выплатой компенсации.

Если запатентованное изобретение или промышленный образец не используются, либо не достаточно используются п/обладателем или лицом, которому передано право на них в течении 4 лет со дня выдачи патента, любое лицо желающее и готовое использовать ОПП имеет право предложить п/обладателю заключить с ним лицензионный договор. При отказе п/обладателя это лицо в праве обратиться в суд о предоставлении принудительной не исключительной лицензии на использование таких ОПП. Сроки действия исключительных прав на ОПП и на патент определены в ГК РФ. Они исчисляются со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент и составляют для изобретений 20 лет, для ПМ 10 лет, для ПО 15 лет. Сроки действия исключительного права на изобретение и патента на него могут продлеваться по заявлению патентообладателя, Роспатентом. Но не более чем на 5 лет. На полезную модель не более чем на 3 года, на промышленный образец не более чем на 10 лет.

По истечении срока действия ИП на ОПП они переходят в общественные достояния и могут использоваться любым лицом.

Распоряжение ИП на ОПП.

п/обладатель может распорядиться ИП на ОПП путем заключение договора об отчуждении такого права, лицензионного договора и др.договоров.

по договору об отчуждении ИП на ОПП – одна сторона п/обладатель передает или обязуется передать принадлежащие ему исключительное право на соот-й результат интеллект-й деятельности в полном объеме другой стороне приобретателю, а последний обязуется заплатить вознаграждение если иное не предусмотрено договором.

При подаче заявки на выдачу патента на изобретение он может приложить заявление о том, что при получении патента обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях сложившихся на практике любому гражданину РФ или ЮЛ кто первым изъявит такое желание и сообщит об этом п/обладателю и Роспатенту. Роспатент публикует сведения о таком заявлении (публичная оферта). При таком заявлении патентные пошлины в отношении заявки на выдачу патента с заявителя не взыскиваются . Лицо не заключившее с п/обл. уплачивает все пошлины. Если в течении 2 лет с даты публикации сведений о выдачи такого патента не поступит сведений о желании заключить договор п/обл-ль может обратиться с ходатайством об отзыве такого заявления.

Лицо которое не является п/обл-лем может использовать запатентованное ОПП на основе лицензионного договора.

Срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права. Если срок договора не определен, считается, что он заключен на срок 5 лет. Может выдаваться исключительная лицензия и неисключительная лицензия. В ГК допускается возможность заключение смешанных лицензионных договоров. С письменного согласия лицензиара лицензиат вправе заключать сублиц-й договор. По требованию заинтересованной стороны в случаях предусмотренных в ГК РФ суд может принять решение о праве лица использовать ОПП исключительное право на которое принадлежит другому лицу, т.е предоставить принудительную лицензию . Патентообладатель имеет право подать заявление о предоставлении любому лицу права использования ОПП, т.е открытая лицензия .

Размер патентной площади снижается на 50 % при предоставлении открытой лицензии. Условия сообщаются в Роспатент. Он публикует сведения о лицензии за счет п/обл-ля. П/обл-ль должен заключить с желающим лицом лицензионный договор.

Оформление прав на ОПП.

Необходимым условием предоставлением правовой охраны ОПП является официальное признание их объектами ПП. Порядок оформления прав на ОПП включает:

  1. Подача заявки в Роспатент на выдачу патента.
  2. Установление приоритета ОПП. Если до этого кто-то уже додумался до этого, но заявку не подавал, преждепользование.
  3. Проведение формальной экспертизы заявки на ОПП. (оценка той совокупности документов, которые сданы заявителем на выдачу патента)
  4. Публикация сведений о заявки на ОПП.
  5. Проведение экспертизы по существу. (патентная экспертиза)
  6. Принятие решения о признании предложения ОПП о выдачи патента или об отказе в этом.
  7. Государственная регистрация ОПП и выдача патента.

Ведение дел с Роспатентом может производиться заявителем, правообладателем самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте или через иного представителя. Полномочия удостоверяются доверенностью.

В качестве патентного поверенного может быть гражданин РФ, который постоянно проживает на ее территории. Заявка на выдачу патента на ОПП должна относиться к одному изобретению полезной модели, промышленному образцу или группе связанных между собой на столько, что они образуют единый творческий замысел автора.

Если при проведение экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичными ОПП и имеют одну и ту же дату приоритета, патент на ОПП может быть выдан только по одной из заявок лицу которое определено соглашением между заявителем. В таких случаях заявители должны в течении 12 месяцев с даты получения соот-го уведомления сообщить о достигнутом соглашении. В случае выдачи патента по одной из заявок все авторы указаны в заявках признаются соавторами в отношении идентичных ОПП.

В законе предусмотрен судебный и административный порядок защиты.

В судебном порядке:

  1. Об авторстве изобретений, ПМ,ПО.
  2. Об установлении п/обладателя
  3. О нарушении исключительного права на ОПП.
  4. О заключении и исполнении договоров о передачи исключительного права или лицензионных договорах
  5. О праве преждепользования и после пол-я
  6. О размере сроке и порядке выплаты вознаграждения

В административном порядке:

Возражения заявителя при несогласии:

  1. С решением Роспатента об отказе выдачи патента на ОПП
  2. с решением о его выдачи с решением о признании заявки отозванной
  3. с решением признанным по заявке о секретном изобретении.